Как в гражданском праве называется лицо которое дарит имущество

Федеральная нотариальная палата

как в гражданском праве называется лицо которое дарит имущество

Дарение, без сомнений, является одним из самых распространенных способов передачи имущества. По договору дарения можно передать что угодно — коллекцию картин, автомобиль. Очень часто к дарению прибегают, когда хотят передать родным или близким недвижимое имущество — квартиру, дом, земельный участок. И в случае с такими ценными подарками важно позаботиться о том, чтобы договор был оформлен юридически грамотно. При этом важно помнить и про некоторые «подводные камни».

Договор дарения, или «дарственная», как часто называют этот документ, это договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) имущество в собственность. Заключается договор дарения обязательно в письменной форме. 

Важный нюанс: дарение — безвозмездная сделка! То есть вы не можете требовать от лица, которому собираетесь сделать подарок, исполнения в отношении вас каких-либо обязательств, например, требовать выплатить вам деньги, передать какое-либо имущество взамен, оказать какую-либо услугу и тому подобное. 

Очень важно понимать: как только вы поставили свою подпись под договором, в котором сказано, что вы дарите свою квартиру, например, сестре — квартира уже вам не принадлежит. И вас в любой момент могут из нее выписать и даже выселить. На вполне законных основаниях. Именно поэтому, собираясь заключить договор дарения, подумать нужно особенно хорошо.

Часто случается, что жертвами собственной недостаточной информированности о том, какие последствия может иметь дарение, становятся пожилые люди.

Они дарят свою недвижимость совершенно чужим людям, которые уверяют их, что после того, как квартира перейдет в собственность одаряемого, они смогут спокойно в ней проживать.

Убеждают, что дарение — это аналог завещания или договора пожизненной ренты, сулят ежемесячные выплаты и клятвенно обещают: квартира останется за вами до самой вашей смерти! Это становится решающим аргументом — наивные старики подписывают договор и оказываются на улице. 

Особенно рискуют те, кто заключает договор дарения в простой письменной форме, то есть без нотариуса. Такая самодеятельность увеличивает вероятность того, что при составлении договора будут упущены важные условия, допущены ошибки, которые могут привести к нарушению ваших прав и признанию сделки недействительной. В таком случае сторонам сделки приходится отстаивать свои права в суде, к сожалению, не всегда успешно. 

Чтобы свести к минимуму риски, лучше удостоверить договор нотариально. Ведь нотариус не только поможет составить проект договора, он обязательно разъяснит все правовые последствия шага, который вы собираетесь совершить, и станет гарантом того, что стороны не были введены в заблуждение и заключили именно договор дарения.

Иногда даритель или его родственники пытаются оспорить договор дарения, убеждая суд в том, что даритель не понимал сути сделки, не отдавал себе отчет в том, как последствия будет иметь подписание договора, думал, что право собственности перейдет одаряемому только после его, дарителя, смерти и так далее.

В том случае, когда договор дарения удостоверен нотариусом, вероятность, что он будет оспорен, минимальна, ведь все нотариальные акты обладают повышенной доказательственной силой. Дополнительной гарантией могут стать материалы видеофиксации, право проводить которую дано нотариусу законом. Только нотариус может обеспечить соблюдение интересов как дарителя, так и одаряемого в случае попытки оспаривания сделки в суде.

Удостоверяя договор дарения в соответствии с озвученной вами волей, нотариус проведет необходимый комплекс юридически значимых проверок в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если речь идет о дарении долей недвижимого имущества, то такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Если же речь идет о целом недвижимом имуществе (квартире, доме, земельном участке), то у сторон есть право выбрать простую письменную форму или нотариальное удостоверение. Делая выбор важно понимать, что на сегодняшний день только нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенные сделки. 

Многие задаются вопросом: а можно ли забрать подарок обратно? Закон предусматривает возможность отмены дарения в случаях, если:

— одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя;

— обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. В такой ситуации даритель вправе в судебном порядке потребовать отмены дарения;

— в самом договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. В этом случае подаренная недвижимость вернется в собственность дарителя, а не будет наследоваться наследниками одаряемого.

Важно знать и о том, в каких случаях договор дарения может быть оспорен:

1. Если сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом, она признается оспоримой.

2. Если сделка, по основаниям, установленным законом и независимо от признания её судом недействительной, недействительна, то она ничтожна.

Например, недействительными сделки могут быть те, которые нарушают требования закона или иного правового акта или совершены с целью, противной основам правопорядка или нравственности, или являются мнимыми (совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) и притворными (совершенными с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях).

Также недействительными могут быть признаны сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным или ограниченным судом в дееспособности, несовершеннолетним гражданином, сделки совершенные без необходимого в силу закона согласия третьего лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, совершенные под влиянием существенного заблуждения или под влиянием обмана, насилия, угрозы, или неблагоприятных обстоятельств.

При наличии оснований для оспаривания договора дарения, нарушенные права можно защитить в суде. Сроки для оспаривания договора предусмотрены статьей 181 ГК РФ и, в зависимости от оснований иска, варьируются от года до трех лет.

уполномоченное государством должностное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия от имени Российской Федерации в интересах российских граждан и организаций (юридических лиц).проверка законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение.

Осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, определенном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате и гражданским законодательством. соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

сторона договора дарения, лицо принимающее дар или освобожденное дарителем от исполнения обязательства как перед собой, так и перед третьими лицами.земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также части зданий, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места).

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также части зданий, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места).

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. сторона договора дарения, от имени которого осуществляется дарение. Дарителями могут быть граждане, юридические лица и государство. На возможность заключения договоров дарения гражданами оказывает объем их дееспособности.

договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) определенное имущество или имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.

Безвозмездность – главный классифицирующий признак договор дарения, при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений.

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/kak-pravilno-darit-imushchestvo

Понятие имущества в гражданском праве. Виды имущества. Недвижимое имущество :

Сегодня объектами гражданских прав являются блага материальной и нематериальной природы, в отношении которых развиваются соответствующие правоотношения. Что же означает понятие имущества в гражданском праве? Какая существует классификация относительно данного вопроса? Есть ли сегодня проблемы, связанные с имущественными комплексами? На эти и иные вопросы можно найти ответы в процессе изучения данной статьи.

Понятие имущества в гражданском праве

Как выяснилось, имущество является объектом имущественных прав. Как же определяет данный термин гражданское законодательство? В соответствии со статьей 128 ГК РФ, понятие имущества основывается на некоторых видах гражданских прав: вещах, в том числе деньгах и ценных бумагах; иных имущественных комплексах, в том числе и имущественных правах; работах и услугах; информации (как интеллектуальной собственности); нематериальных благах.

Из указанного перечня следует то, что рассматриваемым термином в наиболее широком значении охватываются вещи, права имущественного типа и, конечно же, аналогичного рода обязанности. Почему так важно определять актуальный в статье термин грамотно в плане конкретных правоотношений? Дело в том, что понятие имущества носит собирательный характер, оно максимально разнородное в отношении своего состава.

Современная трактовка термина

Сегодня имущество может трактоваться как одна вещь, так и в качестве их совокупности. Таким образом, в статьях 301-303, а также 305 ГК РФ, которые предусматривают в первую очередь методы защиты в отношении права собственности и других прав вещной природы, приведены интересные факты.

Понятие имущества приравнивается к вещи или определенному количеству вещей, которые выбыли из владения непосредственно собственника или индивида, наделенного правом на пожизненное владение в силу принятия наследства, ведения хозяйства или же управления, лишь в случае истребления данных имущественных комплексов из чужого владения.

В ином значении рассматриваемый в статье термин распространяется также на вещи и имущественные права. К примеру, в третьем пункте 63 статьи ГК РФ имущество подлежащего ликвидации юридического лица, которое реализуется в соответствии с правилами публичных торгов, включает и вещи, и имущественные права.

Понятие имущества определяется аналогичным образом, когда говорится об ответственности субъекта хозяйствования по своим обязательствам перед кредиторами абсолютно всеми имущественными комплексами, которые ему принадлежат на правах вещной природы.

Важно дополнить, что последний пример имеет прямое отношение к такой области гражданского законодательства, как право обязательственного характера.

Понятие недвижимости в гражданском праве

Правоприменительная практика говорит о том, что вопрос понятия недвижимости на сегодняшний день так или иначе испытывает нужду в серьезной проработке как в научном, так и в законодательном плане.

В первую очередь подобная претензия связана непосредственно с исключение единства в отношении взглядов в теории, которые касаются признаков, складывающих основу термина, критериев отнесения какой-либо имущественной разновидности к недвижимому и так далее. Так, «недвижимое имущество» уже давным-давно фигурирует на страницах изданий научно-правовой тематики.

Единого взгляда на трактовку данного понятия на сегодняшний день просто-напросто нет. На самом деле это не столь страшно. Ужасает то, что не совсем понятны критерии, определяющие непосредственно недвижимое имущество.

Определение понятия

Отечественные ученые определяют понятие недвижимости как совокупность объектов, операции по перемещению которых без видимого ущерба в плане их назначения исключаются, а также другие объекты, относимые к недвижимому имуществу посредством прямого указания законодательства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какая судебная практика по делам о признании договора дарения недействительным

Так, в современности недвижимым имуществом признаются, к примеру, объекты государственного имущества: участки земли, недр, сооружения и здания, а также суда воздушного и морского назначения.

Исходя из вышесказанного следует отметить, что сегодня понимание недвижимости в гражданском праве – это важнейший аспект правовой науки в целом.

Актуальные вопросы деления имущества на движимое и недвижимое

В соответствии с российским гражданским правом, принято делить имущество на движимое и недвижимое. Вторым пунктом 130 статьи ГК РФ к движимым имущественным комплексам отнесены абсолютно все вещи, в том числе денежные средства и ценные бумаги, не являющиеся недвижимостью. В соответствии с общим правилом права непосредственно на движимое имущество не регистрируются, если иной порядок не предусматривается законодательством.

Законом же возможно установление регистрации, подтверждающей право на объекты государственного имущества. Как правило, данная практика соотносится со сделками по отношению к определенным видам движимых вещей в соответствии с пунктом вторым статьей 164 ГК РФ. Ярким примером тому могут служить несколько ограниченные в плане оборота вещи.

Лишь тогда регистрационный акт играет правоустанавливающую роль, а также влияет на реальность производимых с данными объектами сделок. Подобную регистрацию не стоит путать с технической, в соответствии с которой, например, регистрируется автотранспорт или же оружие для стрельбы.

Она оказывает влияние исключительно на осуществление определенных прав гражданского характера, но не на их формирование, дополнение или же прекращение вовсе.

Классификация в отношении недвижимости

В соответствии со статьей 130 ГК РФ выделяются некоторые виды имущества недвижимого характера:

  • Объекты недвижимого имущества, являющиеся недвижимыми в соответствии с собственной природой. Сюда необходимо отнести, к примеру, земельные участки или же водные объекты в отдельности.
  • Объекты, движимые по своей природе физики, но законно отнесенные к недвижимости. В число таковых можно включить, например, имущество гражданина: суда, космические механизмы и так далее.
  • Объекты, прочным образом связанные с землей, перемещение которых влечет несоизмеримый с их назначение ущерб.

В чем вопрос?

Как выяснилось, использование имущества последней категории ненадлежащим образом может вызвать неблагоприятные последствия. Практика показывает, что отнесение имущественных комплексов в первой и второй группировке недвижимости, как правило, больших затруднений не вызывает.

Аналогичные же операции в отношении третьей группы на сегодняшний день проходят достаточно проблематично и порождают немалое количество вопросов.

В соответствии со статьей 130 ГК РФ, качественным квалифицирующим признаком недвижимого имущества служит исключительно связь с землей, носящая прочный характер, а также невозможность изменения местоположения тех или иных объектов в связи с их назначением.

Почему же виды имущества разграничиваются так сложно? Дело в том, что проблема прочности связи строения объекта с землей не решается принципиальным образом. Окончательное решение в первую очередь зависит от обстоятельств по отношению к каждому случаю в отдельности.

Признаки оценки имущества как недвижимого

В ФЗ о имуществе говорится, что для описания заключающей группировки в контексте прочной связи непосредственно с землей и перемещения объектов с наступлением несоизмеримости ущерба их прямому назначение следует выделить некоторые совокупности признаков оценки имущественных комплексов как недвижимых:

  • Юридическая группа исходит из связи земли и объекта недвижимого имущества, а также из квалификации этого объекта в отношении нормативно-правовых документов.
  • Оценочная группа заключается в оценке стоимости объекта на различных стадиях в плане времени.
  • Техническая группа связывает непосредственно объект с землей и характеризует его в техническом аспекте.

Критерии отнесения имущества к недвижимому

На сегодняшний день в законодательных актах не существует классификации объекта как недвижимости. Так, необходимо выделить некоторые критерии по поводу отнесения имущественных комплексов к недвижимым, среди которых основным является «владение имуществом» землей (неразрывная связь между ними).

Так, в литературе юридического характера принято выделять два основных положения по этому поводу. Одно из них говорит о том, что вопрос недвижимого имущества является понятием юридическим, а не фактическим. Противоположное мнение высказывает Витрянский В.В.: для того, чтобы признать вещь недвижимой, необходима лишь прочная ее связь с неким земельным участком и исключение перемещения без несоизмеримого ущерба ее непосредственному назначению.

Необходимо заметить, что данные положения о связи прочного характера не могут обуславливаться лишь фактором времени. ГК РФ, который регламентирует институт недвижимости, не включает в себя указание на временность прочной связи.

Именно поэтому в отношении правоприменительной практики в процессе решения соответствующей проблемы превалируют нормативы публичной отрасли права, которые однозначным образом не желают признавать временно установленные сооружения объектами недвижимости вне зависимости от прочности их связи непосредственно с землей.

Какие объекты необходимо относить к недвижимости?

Помимо неразрывной связи между землей и объектом недвижимости, сегодня известны следующие критерии отнесения имущества к недвижимому:

  • Возможность выполнения определенных функций данным объектом в прежнем порядке даже после изменения его положения в пространстве.
  • Невозможность потребления вещи, индивидуальная определенность и абсолютная неделимость.
  • Предназначение вещи в техническом плане.
  • Отнесение объекта непосредственно к ряду капитальных строений (следует учесть: при возведении на определенный период времени объект не следует относить к недвижимому имуществу).
  • Возможность подведения к объекту коммуникаций стационарной природы.
  • Особенности материала изготовления объекта, в соответствии с чем сборно-разборное сооружение необходимо относить к недвижимости.

Примеры недвижимого имущества

Как выяснилось, недвижимое имущество занимает особую позицию в отношении гражданского оборота. В соответствии с нормами актуального законодательства Российской Федерации к недвижимости относятся следующие позиции:

  • Участки земли.
  • Недра.
  • Водные объекты в обособленном аспекте.
  • Лесные массивы.
  • Насаждения многолетней природы.
  • Различные здания и сооружения.
  • Помещения нежилого типа.
  • Дома, предназначенные для проживания.
  • Некоторые части жилых помещений.
  • Квартиры или же их части.
  • Другие помещения жилого типа в определенных строениях, которые являются пригодными как для постоянного, так и для временного проживания.
  • Гаражи и иные строения, носящие потребительский характер.
  • Предприятия в роли имущественных комплексов и так далее.

Источник: https://BusinessMan.ru/ponyatie-imuschestva-v-grajdanskom-prave-vidyi-imuschestva-nedvijimoe-imuschestvo.html

30.Имущ-во и вещи в ГП

30.Имущ-во и вещи в ГП

30.Понятиеимущества в гражданском праве. Вещи вгражданском праве: понятие и классификация.

Статья 128 ГК РФназывает виды объектов гражданскихправ следующим образом: вещи, включаяденьги и ценные бумаги; иное имущество,в том числе имущественные права; работыи услуги; информация; результатыинтеллектуальной деятельности, в томчисле исключительные права на них(интеллектуальная собственность);нематериальные блага.

Из указанной статьиследует, что понятием «имущества»в самом широком смысле охватываютсявещи, имущественные права и соответствующиеим имущественные обязанности. В связис тем, что понятие «имущество»является собирательным и крайнеразнородным по своему составу, необходимоправильно определять его содержаниеприменительно к конкретным правоотношениям.

Под имуществомможет пониматься как отдельная вещь,так и совокупность вещей. Так, в статьях301-303, 305 ГК РФ, предусматривающих способызащиты права собственности и иных вещныхправ, сказано следующее. Имущество,которое может быть истребовано из чужогонезаконного владения, рассматриваетсякак вещь или определенное количествовещей, выбывших из владения собственникалибо лица, имеющего на них правопожизненного наследуемого владения,хозяйственного ведения или оперативногоуправления и т.п.права.

В другом своемзначении понятие «имущество»охватывает и вещи, и имущественныеправа.Например, в пункте 3 статьи 63ГК РФ под имуществом ликвидируемогоюридического лица, продаваемого спубличных торгов, понимаются и вещи, иимущественные права. Касательносовокупности вещей и имущественныхправ и обязанностей, лучше всего понятиеимущества может быть проиллюстрированона примере пункта 2 статьи 132 ГК РФ.

Всоответствии с ней в имущество предприятия,которое может быть объектом купли-продажи,залога, аренды и других сделок как единыйобъект, входят предназначенные для егодеятельности такие разнородные по своимхарактеристикам и предназначению вещии права, как: земельные участки; здания,сооружения; оборудование и инвентарь;сырье и продукция; права требования,долги; права на обозначения,индивидуализирующие предприятие, егопродукцию, работы и услуги (фирменноенаименование, товарные знаки, знакиобслуживания) и другие исключительныеправа.

Самостоятельнымиобъектами имущественного оборотамогут быть и отдельные имущественныеправа.В наследуемое имущество входятвещи, а также имущественные права иобязанности наследодателя, за исключениемтех, которые неразрывно связаны с еголичностью (право на возмещение вреда,причиненного жизни и здоровьюнаследодателя, на получение алиментов,обязанности по авторскому договорузаказа на создание произведения науки,литературы и искусства, а также другиеподобные права и обязанности).

Т.О., под имуществомв одних случаях понимается совокупностьпринадлежащих лицу вещей, а такжеимущественных прав и обязанностей, а вдругих — только наличное имущество, т.е.актив имущества в виде вещей и имущественныхправ.

Узкое значение в его состав приэтом включаются только вещи, принадлежащиеконкретному лицу (когда, например,говорится об истребовании имуществаиз чужого незаконного владения).Следовательно, понятие имущества вгражданском праве многозначно.

Поэтомунеобходимо всякий раз путем толкованияуяснять значение этого термина вконкретной правовой норме.

Вещи как объектыгражданских прав. Вещами признаютсяматериальные (телесные) объекты, предметыприроды и продукты труда, обладающиефизическими, химическими, биологическимии тому подобными свойствами, т. е.натуральной формой. Вещи подверженыизносу (амортизации) и, в конечном счете,утрате своей натуральной формы.

Вещи являютсярезультатами труда, имеющими в силуэтого определенную материальную(экономическую) ценность. К ним относятсяне только традиционные орудия и средствапроизводства или разнообразные предметыпотребления. Вещами являются наличныеденьги и ценные бумаги (ст. 128 ГК). Вещив юридическом смысле — не обязательнотвердые тела.

К числу вещей в гражданскомправе относятся различные видыэнергетических ресурсов и сырья,произведенных или добытых человеческимтрудом и потому ставших товаром(электроэнергия, нефть, газ и т.п.). Так,объектом гражданских прав, в частностиправа собственности, не может бытьатмосферный воздух в его естественномсостоянии.

Иное дело — воздух или егосоставные части, измененные либообособленные под воздействием трудачеловека (пар, газ, сжатый воздух спомощью компрессора и т.д.). Они становятсятоваром и объектом гражданского оборота.Исключение в этом отношении составляетземля и другие природные ресурсы,которые, как правило, не являютсярезультатами труда.

В качестве объектовгражданских правоотношений земельныеучастки, участки недр, обособленныеводные объекты и другие природныересурсы тоже относятся к категориивещей.

Вещи становятсяобъектами права собственности и другихвещных прав. Ряд обязательственныхотношений также связан с вещами, имеяих объектом соответствующих действийобязанной стороны (должника), напримерв обязательствах купли-продажи, аренды,подряда, хранения, перевозки грузов,причинения вреда имуществу.

Однакопонятие вещей в гражданском праве небезгранично.

Как уже отмечалось, неявляются вещами входящие в составимущества права требования и пользования,в том числе безналичные деньги ибездокументарные ценные бумаги, а такжеобъекты исключительных прав иохраноспособная информация (интеллектуальнаясобственность).

Предусматриваемаязаконом классификация вещей, как идругих объектов, по различным критериямоблегчает оформление прав на них иразрешение возникающих по их поводуспоров.

1. В зависимостиот возможности свободно отчуждатьсяили переходить от одного лица к другомув порядке универсальногоправопреемства(наследование,реорганизация юридического лица)либоиным способом объекты гражданских правделятся:– наоборотоспособные. Этиобъекты не изымаются из оборота и неограничиваются в обороте.

К их числуотносится большинство вещей и имущественныхправ; –необоротоспособные. К нимпринадлежат объекты, по прямому указаниюзакона изъятые из оборота (оружиемассового поражения, ядерный плутонийи т. п.); –ограниченно оборотоспособные.

Это объекты, которые могут принадлежатьлишь отдельным участникам оборота либонахождение которых в обороте допускаетсяпо специальному разрешению (охотничьеоружие, валютные ценности, земля и другиеприродные ресурсы).

2. Вещи такжеделятся на движимые и недвижимые. Такоеделение вещей основывается на их природеи прямом указании закона.

Кнедвижимымвещам (недвижимому имуществу,недвижимости) относятся прежде всегообъекты, перемещение которых невозможнобез несоразмерного ущерба их назначению, –земельные участки, участки недр,обособленные водные объекты и все, чтопрочно связано с землей, в том числелеса, многолетние насаждения, здания исооружения, жилые и нежилые помещения,объекты незавершенного строительства.Недвижимостью признается предприятиекак имущественный комплекс, используемыйдля предпринимательской деятельности,и объекты незавершенного строительства(п. 1 ст. 130). По закону к недвижимым вещамотносятся также подлежащие государственнойрегистрации воздушные и морские суда,суда внутреннего плавания и космическиеобъекты.Движимым имуществом признаютсявещи, не относящиеся к недвижимости,включая деньги и ценные бумаги. Отнесениеимущества к недвижимости означает, чтоправа на него и сделки с ним требуютгосударственной регистрации в единомгосударственном реестре учреждениямиюстиции.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как оформить договор дарения без нотариуса

Государственнаярегистрация вещных прав –этоюридический акт признания и подтверждениягосударством возникновения, ограничения(обременения), перехода или прекращенияправ на недвижимое имущество.

Государственной регистрации подлежатправа собственности и другие вещныеправа на недвижимое имущество и сделкис ним в соответствии со ст. 130, 131, 132 и 164ГК, за исключением прав на воздушные иморские суда, суда внутреннего плаванияи космические объекты.

Наряду сгосударственной регистрацией вещныхправ на недвижимое имущество подлежатрегистрации ограничения (обременения)прав на него, в том числе сервитут,ипотека, доверительное управление,аренда.

Государственнаярегистрация является единственнымдоказательством существованиязарегистрированного права. Зарегистрированноеправо на недвижимое имущество можетбыть оспорено только в судебном порядке.

Правовой статус органов, осуществляющихгосударственную регистрацию, ее порядоки особенности регистрации отдельныхвидов прав устанавливаются ФЗ 1997 «Огосударственной регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним».Статьи 133–137 ГК устанавливают правовойрежим вещей делимых и неделимых, главныхвещей и принадлежностей, плодов,продукции, доходов, а также такиходушевленных вещей, как животные.

Деньги(валюта) и валютные ценности как объектыгражданских прав являются разновидностямивещей. Органом валютного регулированияв России является Банк России.Органомвалютного контроля служит ПравительствоРФ.

2

Источник: https://StudFiles.net/preview/847505/

Договор дарения. Условия и порядок заключения

Договор дарения. Условия и порядок заключения

Одним из старейших договоров гражданского права является договор дарения или дарственная. Свою историю он начал еще с V века до н. э. Согласно современному понятию договора дарения предметом дарения выступают различные имущественные права и вещи.

Множество нюансов связанных с данным договором сделали его наиболее изучаемым в гражданском праве. Один из таких нюансов – возможность заключения договора, как консенсуальной сделки, а именно в форме обещания в будущем подарить что-либо.

На сегодняшний день все большее число людей используют договор дарения для смены владельца, той или иной вещи или передачи имущественных прав.

Договор дарения – это соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества одним лицом другому лицу. Дарение направленно на увеличение имущества одаряемого и соответственного уменьшения имущества дарителя. Договор дарения является сделкой основанной на взаимном соглашении.

Сделка не может быть заключена только по воле одного дарителя. Таким образом, до момента принятия предполагаемого дара, одаряемым лицом, дарение не имеет силы.

Переданное и принятое дарение создает между дарителем и одариваемым договорные отношения, соответственно его можно отнести к понятию договора.

В РФ договор дарения и отношения сторон, возникающие в связи с этим гражданским актом, регулируются ст. 572 ГК РФ.

В данной статье сказано, что дарственная – это соглашение, по которому одна сторона безвозмездно обязуется передать или передает конкретное имущество другой стороне или обязуется освободить или освобождает ее от имущественной обязанности.

Сторона, которая передает свое имущество в собственность другой стороне, называется – даритель, тот, кто принимает дар – одаряемый.

Договор дарения может являться реальным, то есть вступающим в силу немедленно, и консенсуальным, содержащим обещание подарить, что-либо в будущем.

Виды договора дарения:

  • принятие дарителем долга одаряемого на себя с согласия кредитора, то есть освобождение одаряемого от имущественной обязанности по отношению к третьему лицу за счет дарителя;
  • передача одаряемому вещи в собственность, принадлежащей дарителю;
  • освобождение одаряемого лица от исполнения какой-либо имущественной обязанности, имеющей место в отношении дарителя;
  • передача одаряемому имущественного права, которое принадлежит дарителю в отношении третьего лица, а именно безвозмездная уступка права требования;
  • передача одаряемому имущественного права, которое принадлежит дарителю.

Все вышеперечисленные виды договоров объединяет одно – безвозмездность. При всем при этом, безвозмездность не означает, свободу одаряемого от имущественных обязанностей. Так, например, передача дара может быть обременена обязательствами использовать дар в общеполезных целях или содержать в себе оговорку про использование в своих целях только определенной части передаваемого имущества.

Правовая цель дарителя в случае заключения договора дарения одарить и соответственно увеличить имущество одаряемого. Наличие в договоре указания о встречной передаче вещи или права переквалифицирует такой договор в куплю-продажу или мену. По договору дарения в соответствии с российским законодательством можно дарить практически все, а именно:

  • движимое имущество;
  • недвижимое имущество;
  • ценные бумаги;
  • имущественные права;
  • личные вещи.

Стороны договора дарения – даритель и одаряемый. Дарителем могут выступать государство, юридические лица и обычные граждане. Государство может выступать стороной договора дарения в качестве дарителя в любых случаях, а вот в качестве одаряемого только по договору пожертвования.

Законодательство предусматривает заключение договора дарения в устной и простой письменной форме, так же некоторые договора подлежат обязательной государственной регистрации.

Договора дарения связанные с передачей одаряемому недвижимого имущества заключаются в простой письменной форме и подлежат государственной регистрации. Существующие нормы права обязывают оформлять договор дарения в порядке и по правилам, которые предусмотрены законодательством.

Передавая дар, даритель может вручить его символически, вручить одаряемому ключи или правоустанавливающие документы на имущество.

В обязательном порядке договор дарения заключается в письменной простой форме если:

  1. договор является консенсуальным, то есть таким, который содержит обещание подарить что-либо в будущем;
  2. дарителем является юридическое лицо, а стоимость подарка выше пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

Устное заключение договора дарения возможно только за исключением приведенных выше случаев. В устной форме данный договор можно заключать на дарение предметов личного пользования или бытового назначения. При условии, несоблюдения правильного выбора формы заключения договора, такая сделка будет признанна ничтожной. Отличия между нотариальной и простой письменной формой заключения договоров существенны.

Нотариальная форма заключения договора дарения выступает гарантом зашиты интересов обеих сторон, как в первые дни после оформления, так и в перспективе. При пропаже, утере нотариально заверенной дарственной всегда можно получить дубликат у нотариуса.

Помимо этого при заключении договорной сделки нотариус удостоверяет подписи дарителя и одаряемого, а так же засвидетельствует их дееспособность и вменяемость, что является важным критерием признания договора действительным.

Отказаться от договора дарения одаряемый может, либо в момент нахождения дарственной в стадии обязательного отношения, либо в любой другой момент по согласию сторон. Последнее будет считаться новым дарением.

Так как дарение рассматривается законодательством, как акт щедрости, после которого одаряемый становиться обязанным дарителю, то дар может быть возвращен после выявления неблагодарности последнего. Неблагодарностью признается: покушение на жизнь дарителя, нанесение ему побоев или причинение вреда, клевета, непочтение.

Помимо этого возвращение дара возможно после признания несостоятельности дарителя, определенной в судебном порядке.

Ограничения, заключения договора дарения, распространяются на ограниченно дееспособных и недееспособных лиц. Согласно ст. 29 ГК РФ данное лицо может являться дарителем только через своего опекуна, а стоимость подарков от него не должна превышать пяти минимальных размеров оплаты труда.

Один из супругов без согласия всех собственников имущества не может выступать дарителем общего имущества, данная норма описана в п. 2 ст. 576 ГК РФ и ст. 35 СК РФ.

Не могут выступать сторонами договора дарения коммерческие организации, то есть по договору дарения нельзя простить долг контрагенту, передать имущество организации другому владельцу, тем самым «растратив» активы предприятия.

Несовершеннолетние и малолетние граждане согласно п. 2 ст. 28 ГК РФ и п. 2 ст. 26 ГК РФ в договоре дарения могут выступать только в качестве одаряемых и то только в случаях, не требующих нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Если вы заинтересованы тематикой гражданских правоотношений, советуем прочесть также «Договор поставки. Условия и порядок заключения».

Источник: http://www.LegalNeed.ru/info/grazhdan_pravo/dogovor_dareniya/

Статья 572 Гражданского кодекса РФ

Статья 572 Гражданского кодекса РФ

Официальный текст:

Статья 572. Договор дарения

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса.2.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Комментарий юриста:

Как и в ранее действовавших гражданских кодексах РСФСР, договор дарения ныне урегулирован в Гражданском Кодексе РФ в качестве особого договорного типа. Однако если в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года дарению была посвящена всего одна (и притом весьма лаконичного содержания) статья, а в Гражданском Кодексе РСФСР лишь две статьи, то в современных условиях развития рыночных связей произошло значительное возрастание роли гражданско-правового регулирования рассматриваемых отношений.

Это выражается прежде всего в достаточно развернутой и сравнительно детальной их регламентации в законе.Преобладание в гражданском обороте эквивалентно-возмездных отношений не исключает существования и развития всевозможных безвозмездных имущественных связей. Помимо норм гражданского права названные отношения подпадают под действие правил других отраслей российского права, в частности семейного, административного, трудового.

Отдельному регулированию подвергаются отношения, связанные с предоставлением получающих все большее распространение так называемых грантов.

Согласно Закону о науке гранты — денежные и иные средства, передаваемые соответствующим физическим и юридическим лицам безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории РФ в установленном Правительством РФ порядке, для проведения конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Не является дарением и пожизненное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1992 1490 «О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Российской Федерацией». Сопоставляя содержание статьи 572 со статьей 256 Гражданского Кодекса РСФСР (с тем же названием), следует обратить внимание на иные положения, которые ныне характеризуют юридическую природу и конструкцию договора дарения.

Прежде легальное определение «умещалось» в сравнительно кратком тезисе «одна сторона передает безвозмездно другой стороне имущество в собственность». Теперь оно существенно расширено за счет включения ряда важнейших признаков.Из текста определения в Гражданском Кодексе РСФСР видно, что ранее договор дарения признавался реальным. Более того, в части 2 статьи 256 Гражданского Кодекса РСФСР особо указывалось: «Договор дарения считается заключенным в момент передачи имущества».

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Договор дарения гаража

Согласно же действующему определению договора дарения одна сторона может не только безвозмездно передать, но и принять на себя обязанность передать другой стороне соответствующий предмет либо имущественное право, а также освобождение от обязанности. Тем самым закон признает возможность существования не только реального, но и обладающего таким же значением консенсуального договора дарения.

Это обстоятельство, как и то, что именно он теперь более подробно урегулирован в Гражданском Кодексе РФ, не всегда учитывается. Необходимо подчеркнуть, что приведенное определение данного конкретного типа договора не согласуется с закрепленным в части первой Гражданского Кодекса РФ общим понятием безвозмездного договора, безоговорочно признаваемого законом консенсуальным. В силу статьи 423 Гражданского Кодекса РФ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Определяя в качестве предмета договора имущество, Гражданский Кодекс РСФСР не раскрывал содержание этого понятия. Практика же исходила из возможности безвозмездного отчуждения только вещей, в том числе денег.

Ныне статья 572 Гражданского Кодекса РФ относит к предмету договора дарения вещь, либо имущественное право (требование), либо освобождение от имущественной обязанности.

Это соответствует предписанию статьи 128 Гражданского Кодекса РФ, которая причисляет к объектам гражданских прав вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе имущественные права. Из этого следует, что предметом дарения всегда является имущественная ценность.

Что касается имущественного права (требования), то оно предоставляется одаряемому самим дарителем как обязательственное требование к нему. Вместе с тем допускается передача дарителем принадлежащего ему имущественного права третьему лицу по любому обязательству. Исключения составляют права, уступка которых кредитором другому лицу не допускается.

Согласно статье 383 Гражданского Кодекса РФ это права, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования об уплате алиментов и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

В соответствии со статьей 129 Гражданского Кодекса РФ имущество как объект гражданских прав должно отвечать требованиям оборотоспособности: отчуждение или переход от одного лица к другому возможны, если оно не изъято из имущественного оборота или не ограничено в обороте.

Поскольку одной из существенных особенностей договора дарения является его безвозмездность, любое встречное имущественное предоставление (в виде вещи или права либо освобождения от обязанности) со стороны лица, бесплатно получающего имущество в собственность, свидетельствует об отсутствии дарения. В силу закона к такому договору применяются положения, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 Гражданского Кодекса РФ, т.е. правила о притворной сделке. В данной ситуации речь идет о нормах, относящихся к возмездной сделке, которую стороны действительно имели в виду.

Не противоречит безвозмездному характеру дарения факт совершения впоследствии одаряемым дара в пользу дарителя, но по самостоятельному договору.

При соглашении же о встречных имущественных предоставлениях налицо не договор дарения, а договор мены (статья 567 Гражданского Кодекса РФ) либо договор купли-продажи (статья 454 Гражданского Кодекса РФ), если эквивалент выражен в денежной сумме.

Договор не становится возмездным от встречного предоставления, которое носит символический характер. В принципе не превращает дарение в возмездный договор и возмещение дарителю расходов, понесенных им в связи с такой сделкой, если они по условиям сделки не входят в ценность предмета дарения.

Безвозмездная природа дарения не может не оказывать влияния на характер возникающих между сторонами отношений. Так, в указанных в Гражданском Кодексе РФ случаях (ст. 577, 578) даритель вправе отказаться от исполнения договора, а также отменить дарение. Закон устанавливает пределы имущественной ответственности дарителя, если вследствие недостатков подаренной вещи причинен вред жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина.

Нельзя при этом не заметить, что обещание безвозмездно совершить или не совершить соответствующее действие (обещание дарения) имеет юридическую силу, если оно сделано в надлежащей форме. В то же время упомянутое обещание с необходимостью должно содержать указание на конкретный предмет дарения. В противном случае оно признается ничтожным.Ничтожен договор, который предусматривает передачу дара одаряемому после смерти дарителя.

Такая сделка может представлять собой обход действующих правил о наследовании (статья 1110), которыми, в частности, установлено, что нетрудоспособные наследники по закону имеют право на получение обязательной доли в наследственном имуществе (статья 1148).

Вместе с тем судебная практика исходит из того, что факт перехода определенного имущества к одаряемому не должен сказываться на возможности возникновения у последнего в дальнейшем права наследования на имущество дарителя.

Очевидно, что в тех случаях, когда договор дарения направлен на прекращение права собственности у одной стороны и возникновение такого права на имущество у другой, даритель должен быть собственником этого имущества в момент заключения договора.

Это следует из пункта 2 статьи 572, где говорится об обещании «подарить все свое имущество».

Момент заключения договора не всегда совпадает с моментом возникновения права собственности у одаряемого (статья 223 Гражданского Кодекса РФ). Сторонами договора могут быть все субъекты гражданского права. Что касается граждан, то при заключении договора дарения должны быть учтены требования закона об их дееспособности, в частности статьи 28 Гражданского Кодекса РФ «Дееспособность малолетних», предоставляющей малолетним в возрасте от 6 до 14 лет право самостоятельно совершать сделки, которые направлены на безвозмездное получение выгоды и не требуют нотариального удостоверения либо государственной регистрации.

Только юридических лиц — дарителей касается требование закона по поводу обязательного облечения договора дарения движимого имущества в письменную форму.

Особое правило, относящееся к юридическим лицам, сформулировано в статье 576 Гражданского Кодекса РФ об ограничении дарения.

Специальное указание в законе (статья 582 Гражданского Кодекса РФ) имеется и относительно выступления в качестве одаряемых государства и других субъектов гражданского права, названных в статье 124 Гражданского Кодекса РФ.

 

Источник: http://www.samsebeyurist.ru/grasgdanskoe-pravo/1046-statja-572-grasgdanskogo-kodeksa.html

Имущество это Понятие, виды, способы приобретения по ГК РФ

Имущество это Понятие, виды, способы приобретения по ГК РФ

Имущество это Понятие, виды, способы приобретения по ГК РФ

Имущество это Понятие, виды, способы приобретения по ГК РФ

Приветствую, уважаемые друзья! На линии, как всегда, Андрей Пучков.

Довольно часто при подготовке к экзаменам по гуманитарным дисциплинам, ребята крайне слабо себе представляют значения простейших понятий. Спрашиваешь, например: «Что такое имущество?». В ответ: «Имущество — это», а дальше ступор. Вроде все им пользуются, у всех оно есть. А вот поди дай определение. Эта статья поможет вам разобраться, а если будут вопросы — задавайте в конце статьи.

Понятие имущества

Согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ, имущество — это вещи, включая ценные бумаги, деньги, делимые и неделимые, движимые и недвижимые, результаты интеллектуальной деятельности, информацию, которые находятся в частной собственности, либо в иной: государственной, муниципальной, либо в собственности юридического лица.

Имущество напрямую связано с имущественным правом: правом собственника владеть вещью,  пользоваться распоряжаться ею.  Вещи могут быть оборотоспособными, ограниченно оборотоспособными и не оборотоспособными.

Оборотоспобные вещи — это те, которые без ограничения могут быть объектом гражданских прав, то есть — продаваться, покупаться, дариться, обмениваться, сдаваться в аренду, в отношении которых может взиматься рента и пр. Это вся совокупность вещей, которые нас окружают: телефоны, компьютеры, здания, животные Да, да, для многих будет открытием, но животные с точки зрения права — это имущество гражданина или любого другого субъекта.

Ограниченно оборотоспособным называется то имущество, которое не может свободно выступать объектом гражданских прав в силу закона. К таким предметам можно отнести: огнестрельное оружие и другие виды оружия, на которые требуется разрешение; земля может быть лишь в той мере отчуждаема, в какой мере это предусмотрено законом, результаты интеллектуальной деятельности, информация (например, существует гостайна, коммерческая тайна и пр.)

Не оборотоспособные вещи — те, которые не могут выступать объектами прав в силу закона: оружие массового уничтожения, поражения, например, военная техника. Нельзя же к примеру, каким бы богатым ты ни был, купить себе военный истребитель и летать на нем, или разъезжать на танке по улицам города, только потому, что так безопаснее.

Имущество также может существовать в виде:  наследства; актива для погашения долгов и алиментарных прав, быть предметом договора и пр. Кстати, рекомендую статью про недвижимое имущество. Кстати, еще имущество может быть вымороченным: это если на наследство не нашлись наследники, оно так называется и переходит в собственность государства.

Способы приобретения имущественных прав

Согласно ГК РФ существуют следующие способы приобретения имущественных прав.

Создание вещи. Если ты создал вещь и не связан каким-либо договором, то вещь, безусловно твоя. Возникает другой вопрос: «Как это доказать?». Ведь в момент создания вещи ты можешь быть один. К примеру, пришла тебе в голову офигенная идея, которая способна принести миллиарды (рублей, долларов, юаней, пряников, не знаю :)) в потенциале. В момент создания идеи ты же ни с кем ею не делился. А вот многие например идеи продают. Какие есть мысли — пиши в комментариях!

Находка — это такой интересный способ, который, вопреки обыденному пониманию, не влечет сразу возникновение имущественных прав. Ведь когда ты нашел вещь, то ее и ее хозяина связывает имущественное право. Оно, конечно, невидимо, но оно точно есть.

Большинство на это плюет с высокой колокольни, и присваивает незаконно вещь себе —  то есть попросту ворует. Однако согласно 227 статье ГК РФ, нашедший вещь обязан незамедлительно сообщить об этом в полицию или органы местного самоуправления. И только если в течение 6 месяцев хозяин вещи не объявится, тогда вещь может быть присвоена или перейти в государственную собственность.

Клад — это сокрытое в земле либо иным способом имущество, собственник которого в силу давности потерял на него право собственности. В обыденном представлении, если ты нашел клад, то должен отдать 75 % госуадарству. Это потому что все смотрели художественный фильм «Невероятные путешествия итальянцев в России».

На самом деле государство забирает себе сразу весь клад, если он представляет культурную или историческую ценность, а тебе полагается компенсация в размере 50 % стоимости клада. Ну, а если ты нашел что-либо другое — то это твое по праву, либо по того господина (госпожи), в огороде которой ты нашел клад, когда перекапывал поле (статья 233 ГК РФ).

Надеюсь, вы получили представление о том, что такое имущество. Разумеется, в этой теме масса нюансов и смежных тем. Поэтому если ты, дорогой друг, готовишься к ЕГЭ по обществу, то лучше иди на наши курсы подготовки. Там проводится классный вебинар-практикум по праву — каждый учебный год.

Источник: http://ege59.ru/2017/02/02/imushhestvo-eto-ponyatie-vidy-sposoby-priobreteniya-po-gk-rf/

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: